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  • 第1题:

    授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的著作权相冲突。判定外观设计专利权与在先著作权相冲突的标准是?( )

    A.外观设计与作品中的设计相同或者实质相同
    B.外观设计与作品中的设计相同或者实质性相似
    C.外观设计与作品中的设计相同或者相近似
    D.外观设计与作品中的设计相同或者无明显区别

    答案:B
    解析:
    根据《专利审查指南2010》第四部分第五章第7.2节的规定,在接触或者可能接触他人享有著作权的作品的情况下,未经著作权人许可,在涉案专利中使用了该作品相同或者实质性相似的设计,从而导致涉案专利的实施将会损害在先著作权人的相关合法权利或者权益的,应当判定涉案专利权与在先著作权相冲突。因此,判定外观设计专利权与在先著作权相冲突的标准是“相同或者实质性相似”。综上,本题答案为:B。

  • 第2题:

    通常我们讲的知识产权主要包括()。

    • A、专利权、商标权
    • B、专利权、商标权、著作权
    • C、工业产权、专利权、商标权、著作权
    • D、专利权、商标权、著作权、商业秘密权

    正确答案:D

  • 第3题:

    简述软件著作权与传统作品著作权内容的区别。


    正确答案: 1.软件著作权的内容与传统作品著作权的内容的区别首先表现在软件著作权人没有展览权、表演权、摄制权等权利,这是因为软件不是文学艺术作品,它的使用不以展览、表演等方式进行;
    2.《计算机软件保护条例》没有规定软件著作权人的保护作品完整权和改编权,这是因为软件首先是一种技术作品,为了推动技术的进步,不应限制他人在已有软件的基础上开发新的软件;
    3.复制权无论对传统作品还是对软件都是最重要的权利,但软件的复制形式与传统作品的复制形式不尽相同;
    4.2001年新修订的《计算机软件保护条例》大幅度缩小了软件合理使用的范围。

  • 第4题:

    试述工业产权与著作权的区别与联系。


    正确答案: 工业产权,是指人们依法对应用于商品生产和流通中的创造发明和显著标记等智力成果,在一定地区和期限内享有的专有权。按照《保护工业产权巴黎公约》的规定,工业产权包括发明、实用新型、外观设计、商标、服务标记、厂商名称、货源标记、原产地名称以及制止不正当竞争的权利,我国工业产权主要是指商标专用权和专利权。
    工业产权与著作权重叠,主要是指工业产权中的商标权、外观设计专利权、商业秘密权以及商号权与著作权在同一客体上的重合。它通常包括两种情况:
    一是工业产权与著作权竞合,此时,只有一个权利人,权利客体既属于著作权法上的作品,又依法产生了工业产权;
    二是工业产权与著作权发生冲突或对抗,此时,不同民事主体对同一知识产权客体分别享有工业产权和著作权。

  • 第5题:

    著作权与专利权的区别


    正确答案: 1、保护对象不同。著作权所保护的并非作品的思想内容,而是表达该思想内容的具体形式。
    或者说,著作权是通过保护作品的表达形式而达到保护作品思想内容的目的,思想、事实、方法等不是著作权保护的直接标的。专利权则不同,专利法所保护的是具有新颖性、创造性、实用性的发明创造,它抛开表达形式而直接深入到技术方案本身。正因为如此,专利说明书作为一件文字作品,其表达形式受著作权法的保护,而其中所载明的技术内容如果符合专利申请的条件并经审批授权,则会受到专利法的保护。
    2保护条件不同。著作权并不要求保护的作品是首创的,而只要求它是独创的。任何作品只要是独立构思和创作的,不问其思想内容是否与已发表的作品相同或类似,均可获得独立的著作权;而对于同一内容的发明,专利权只授予先申请人。这是“独创性”与“首创性”即两者保护条件的差异。
    3权利产生程序不同。著作权均伴随着作品的创作完成而自动产生,无须履行任何注册登记手续。而对相同内容的几项发明创造只能授予一项专利,排斥了其他有相同创造成果的人享有相同权利的可能性,所以必须采取国家行政授权的方法确定权利人。专利权的产生需要专利机关的特别授权,经过申请、审查、批准、公告、颁发专利证书等程序才能产生。
    4适用领域不同。著作权所保护的作品主要涉及文学、艺术领域,而专利权主要发生在工业生产领域,与产品的技术方案息息相关。

  • 第6题:

    下列关于著作权与专利权的区别的说法中,正确的是:()。

    • A、保护对象不同
    • B、保护条件不同
    • C、权利产生的程序不同
    • D、法律责任不同
    • E、适用领域不同

    正确答案:A,B,C,E

  • 第7题:

    单选题
    通常我们讲的知识产权主要包括()。
    A

    专利权、商标权

    B

    专利权、商标权、著作权

    C

    工业产权、专利权、商标权、著作权

    D

    专利权、商标权、著作权、商业秘密权


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    多选题
    下列关于著作权与专利权的区别的说法中,正确的是:()。
    A

    保护对象不同

    B

    保护条件不同

    C

    权利产生的程序不同

    D

    法律责任不同

    E

    适用领域不同


    正确答案: A,B
    解析: 著作权和专利权在保护对象、保护条件、权利产生的程序、适用领域不同

  • 第9题:

    问答题
    简述著作权与专利权的区别。

    正确答案:
    解析:

  • 第10题:

    问答题
    著作权与专利权的区别

    正确答案: 1、保护对象不同。著作权所保护的并非作品的思想内容,而是表达该思想内容的具体形式。
    或者说,著作权是通过保护作品的表达形式而达到保护作品思想内容的目的,思想、事实、方法等不是著作权保护的直接标的。专利权则不同,专利法所保护的是具有新颖性、创造性、实用性的发明创造,它抛开表达形式而直接深入到技术方案本身。正因为如此,专利说明书作为一件文字作品,其表达形式受著作权法的保护,而其中所载明的技术内容如果符合专利申请的条件并经审批授权,则会受到专利法的保护。
    2保护条件不同。著作权并不要求保护的作品是首创的,而只要求它是独创的。任何作品只要是独立构思和创作的,不问其思想内容是否与已发表的作品相同或类似,均可获得独立的著作权;而对于同一内容的发明,专利权只授予先申请人。这是“独创性”与“首创性”即两者保护条件的差异。
    3权利产生程序不同。著作权均伴随着作品的创作完成而自动产生,无须履行任何注册登记手续。而对相同内容的几项发明创造只能授予一项专利,排斥了其他有相同创造成果的人享有相同权利的可能性,所以必须采取国家行政授权的方法确定权利人。专利权的产生需要专利机关的特别授权,经过申请、审查、批准、公告、颁发专利证书等程序才能产生。
    4适用领域不同。著作权所保护的作品主要涉及文学、艺术领域,而专利权主要发生在工业生产领域,与产品的技术方案息息相关。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    文学产权包括    (    )
    A

    著作权

    B

    商标权

    C

    与著作权有关的邻接权

    D

    专利权

    E

    支配权


    正确答案: E,A
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    简述专有技术与专利权的含义及区别

    正确答案:
    解析:

  • 第13题:

    简述邻接权与著作权的区别简述《著作权法》第22条第1款第2项中的“适当引用”的具体含义


    正确答案:构成适当引用的条件包括:一是引用目的应限于介绍、评论某一作品或说明某一问题,而不是为了再现他人作品。二是引用的量必须适当,即引用部分不能构成引用者自己作品的主要部分或者实质部分。三是引用的对象只能是他人已发表的作品,尚未发表的作品不能擅自引用。四是引用他人作品应当说明作品的出处和作者姓名,否则就会成为抄袭、剽窃,侵犯作者的署名权。

  • 第14题:

    法律规定的布图设计权的权能体现为()

    • A、著作权的权能
    • B、商标权的权能
    • C、专利权的权能
    • D、兼具著作权与专利权的权能

    正确答案:D

  • 第15题:

    按照智力活动成果的不同,知识产权可以分为()。

    • A、著作权、商标权、专利权、发明权、财产权
    • B、著作权、商标权、专利权、人身权、发现权
    • C、著作权、商标权、专利权、人身权、财产权
    • D、著作权、商标权、专利权、发明权、发现权

    正确答案:D

  • 第16题:

    著作权与专利权有哪些区别与联系?


    正确答案: 区别:
    1、著作权只保护作品的表现形式,而不保护作品的思想和内容。专利权保护体现在发明创造中的思想和技术方案。
    2、著作权法仅仅要求受保护的作品是独创的而不要求是首创的。专利权则要求受保护的发明创造具有新颖性、创造性等条件,只有未公开的,且达到某一创造性水平的发明创造才能取得专利。
    联系与交叉:
    1、在对记载专利信息的技术资料或专利申请文件的保护方面,存在著作权和专利权的交叉保护。
    2、在外观设计专利中存在专利权与著作权的交叉保护。

  • 第17题:

    著作权与所有权的区别


    正确答案: 1、标的不同。所有权的标的是动产和不动产等有体物,所有权主要表现为对有体物的支配权。在一定时空条件下,,标的物不能同时为许多人使用,因为物权人占有和使用其标的物时即排除了其他人同时占有和使用的可能。著作权则不同,它的标的是无形的人类精神与智力活动的成果,是思想或情感的一定表现,故著作权的独占性完全出自法律的规定,而不是由于标的物本身的性质。正因为如此,著作权标的一旦公开,同一作品就可以同时被多数人使用,只要其不与法律规定相悖即不会构成侵权。由于著作权与所有权的标的不同,互不排斥,因此这两种权利可以同时存在。
    2权利的完整性不同。所有权作为绝对权利,其属性是最完整的,它既不受时间的限制,也不受地域的限制。著作权虽然也是一种绝对权利,但受到时间、地域和权利本身的种种限制,并最后丧失,直至进入公有领域。申言之,著作权只能在法定的保护期内有效,一般也只能在本国领域内有其效力,且受合理使用、法定许可、强制许可的限制,因此是一种不完整的绝对权利。所有权虽然也会因标的物的灭失而绝对丧失,但这只是因为有体物的物理性质使然,并不排斥所有权在法律上的无期限性,故所有权具有完整性。

  • 第18题:

    简述著作权与商标权的区别?


    正确答案:著作权与商标权的区别在于:
    (1)权利属性不同。著作权是包括人身属性的权利,包括著作人身权和著作财产权;商标权是一种财产权,不包括人身属性。
    (2)法律要求的保护要件不同。著作权要求作品具有独创性;商标权只要求商标具有识别性,并不考虑商标权人是否独创。
    (3)权利取得方式不同。著作权一般自作品创作完成时自动产生,无须登记注册;商标权一般须经注册才能产生。

  • 第19题:

    问答题
    简述著作权与邻接权的区别。

    正确答案: (1)主体不同。著作权的主体是作品的作者或者其他著作权人,而邻接权的主体是作品的传播者。
    (2)客体不同。著作权的客体是作品,而邻接权的客体是传播者所赋予作品的新的传播形式。
    (3)两者的地位不同。著作权是独立的,它可以单独行使,而邻接权则依赖于著作权,它是从著作权邻接而来的一种权利。
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    多选题
    著作权与专利权的区别主要有    (    )
    A

    保护对象不同

    B

    保护条件不同

    C

    权利产生程序不同

    D

    适用领域不同

    E

    权利主体不同


    正确答案: C,A
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    著作权与专利权有哪些区别与联系?

    正确答案: 区别:
    1、著作权只保护作品的表现形式,而不保护作品的思想和内容。专利权保护体现在发明创造中的思想和技术方案。
    2、著作权法仅仅要求受保护的作品是独创的而不要求是首创的。专利权则要求受保护的发明创造具有新颖性、创造性等条件,只有未公开的,且达到某一创造性水平的发明创造才能取得专利。
    联系与交叉:
    1、在对记载专利信息的技术资料或专利申请文件的保护方面,存在著作权和专利权的交叉保护。
    2、在外观设计专利中存在专利权与著作权的交叉保护。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    简述著作权与商标权的区别?

    正确答案: 著作权与商标权的区别在于:
    (1)权利属性不同。著作权是包括人身属性的权利,包括著作人身权和著作财产权;商标权是一种财产权,不包括人身属性。
    (2)法律要求的保护要件不同。著作权要求作品具有独创性;商标权只要求商标具有识别性,并不考虑商标权人是否独创。
    (3)权利取得方式不同。著作权一般自作品创作完成时自动产生,无须登记注册;商标权一般须经注册才能产生。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    简述邻接权与著作权的区别简述《著作权法》第22条第1款第2项中的“适当引用”的具体含义

    正确答案: 构成适当引用的条件包括:一是引用目的应限于介绍、评论某一作品或说明某一问题,而不是为了再现他人作品。二是引用的量必须适当,即引用部分不能构成引用者自己作品的主要部分或者实质部分。三是引用的对象只能是他人已发表的作品,尚未发表的作品不能擅自引用。四是引用他人作品应当说明作品的出处和作者姓名,否则就会成为抄袭、剽窃,侵犯作者的署名权。
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    问答题
    简述软件著作权与传统作品著作权内容的区别。

    正确答案: 1.软件著作权的内容与传统作品著作权的内容的区别首先表现在软件著作权人没有展览权、表演权、摄制权等权利,这是因为软件不是文学艺术作品,它的使用不以展览、表演等方式进行;
    2.《计算机软件保护条例》没有规定软件著作权人的保护作品完整权和改编权,这是因为软件首先是一种技术作品,为了推动技术的进步,不应限制他人在已有软件的基础上开发新的软件;
    3.复制权无论对传统作品还是对软件都是最重要的权利,但软件的复制形式与传统作品的复制形式不尽相同;
    4.2001年新修订的《计算机软件保护条例》大幅度缩小了软件合理使用的范围。
    解析: 暂无解析